מותר לכנ"ר להתחרט – הכנ"ר בעליון רשאי לסטות מעמדתו במחוזי

נפסק: הכונס הרשמי רשאי להביע בבית המשפט העליון עמדה סותרת לעמדתו שהובעה במחוזי, גם ללא שינוי נסיבות. עוד נפסק, כי הנושים רשאים לממש נכסי מקרקעין של החייבים באם הנאמן אינו מעוניין לעשות כן

חייבים קיבלו הפטר מחובותיהם אף שהתנהלו בחוסר תום לב במהלך הליך פשיטת הרגל, הסתירו נכסים והעלו טענות שונות לבעלות של צדי ג' בהם. בסופו של יום הציעו הצעה כספית לסיום ההליכים בדרך של הסדר נושים. רוב גדול של הנושים התנגד, אולם בית המשפט החליט לתת להם הפטר אם יעמדו בתנאים זהים לאותה הצעת הסדר שנדחתה.

הכונס הרשמי בבית המשפט המחוזי תמך במתן הפטר לחייבים, בטענה שיש בהצעה זו כדי למקסם את הערך לנושים בהתחשב בקושי הצפוי במימוש הנכסים. ואולם, בבית המשפט העליון הציג ב"כ כונס הנכסים הרשמי עמדה אחרת, ולפיה לא היה מקום להעניק הפטר בנסיבות העניין בשל התנהלות החייבים, ובטרם בוצעו שמאויות לנכסיהם.

בין טענות החייבים נטען כי הכונס הרשמי, כרשות מנהלית, אינו יכול להביע עמדות סותרות בהליכים המתנהלים בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון, ועליו להציג עמדה אחידה ועקבית.

טענת החייבים בהקשר זה נדחתה, ונקבע מפי השופט מינץ:

"חרף העובדה שאפשר להביט על הכנ"ר […] כ'רשות מינהלית' בהקשר של מתן חוות דעת לבית המשפט, הוא אינו כזה במלוא מובן המילה. הוא בעל תפקיד מרכזי ומשמעותי בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון […] והוא נדרש להביא לפני בית המשפט את עמדתו המקצועית בסוגיות הדרושות להכרעה ולסייע לבית המשפט להגיע לתוצאה הצודקת והנכונה. כמו כן, הוא אינו "בעל דין רגיל" לכל דבר ועניין שתוצאת ההליך עשויה להשפיע על זכויותיו או חובותיו, כי אם משמש כמעין 'יועץ מקצועי' לבית המשפט. משכך, לא רק שהכנ"ר רשאי, הוא אף מחויב, מכוח תפקידו, להביא לפני בית המשפט את עמדתו המקצועית האובייקטיבית, אף אם הוא הביע עמדה שונה בעבר והיא השתנתה בשל בחינה מחודשת של מצב הדברים בתיק. זאת אף מבלי שהתקיים שינוי נסיבות ומבלי שהתגלו עובדות חדשות".

        בית המשפט התייחס גם לאפשרות שבעל תפקיד ממונה ישנה את דעתו במהלך ההליך:

"כשם שהכנ"ר עשוי לשנות את עמדתו, גמישות מסוימת עשויה לבוא לידי ביטוי גם בהתייחסות בית המשפט לשינוי בעמדה של בעל התפקיד, המופקד על גיבוש התמונה המלאה בקשר למצבו של החייב ולהיקף הנשייה. ברי כי גם על בעל התפקיד חלה החובה לפעול בתום לב בהליך, באופן שבו העלאת טענות סותרות, שנועדה להשיג יתרון דיוני או לנצל את בתי המשפט, עשויה להיבלם גם כן באמצעות כלל ההשתק השיפוטי. אולם ישנם מצבים שבהם ניתן לאפשר גם את שינוי עמדתו של בעל תפקיד, הנעשה לאחר בחינה מחודשת, בתום לב ומכוח תפקידו המקצועי. הכול לפי נסיבות העניין".

בית המשפט הדגיש, והדברים אף צוינו בהערה של השופטת רות רונן, כי בית המשפט אינו מחויב לקבל את עמדת הכנ"ר, ופוסק לפי שיקוליו שלו.

הערעור נדחה והפטרם של החייבים בוטל. התיק הוחזר לבדיקה מחדש של ערכי הנכסים, ושקילה מחודשת של מתן ההפטר, כשהודגש כי זכויות החייבים בנכסים לא יוחזרו להם גם אם ינתן להם הפטר. הנאמן יוכל להביע דעתו אם מעוניין לפעול לממשם, ובאם לא – יוכל המימוש של הנכסים להיעשות על ידי הנושים.

ע"א 4401/21 אמיתי נ' קרויז (אר"ש 15.11.23).

החברה בפירוק? אין חיסיון עורך דין-לקוח על יעוץ משפטי לדירקטורים

נאמן לחברה רשאי לותר על חסיון עורך דין לקוח בשם החברה והאורגנים שלה, לרבות לגבי יעוץ משפטי שניתן לדירקטורים ולוועדות דירקטורים בחברה, הקשור עם פעילותם בחברה. כתוצאה מכך עורכי הדין שנתנו יעוץ לוועדות הדירקטוריון חויבו לחשוף מסמכים לבקשת הנאמן

נאמן ביקש לעיין במסמכים הקשורים ביעוץ משפטי שניתן לדירקטורים חיצוניים בחברה, אשר שימשו בין היתר כחברים בוועדות. דרישת הנאמן לא הייתה מקובלת על הדירקטורים, שהתנגדו וטענו כי המסמכים חוסים תחת חסיון עורך-דין לקוח, וכי חסיון זה הוא חסיון אישי של הדירקטורים ואינו חסיונה של החברה.

בית המשפט העליון (בדן יחיד) קיבל את עמדת הנאמן, וקבע כי אף שבעת חייה של החברה, ועדות הדירקטוריון אמורות להיות עצמאיות בעבודתן, הרי שהן עדיין אורגנים של החברה, ומעת שנקלעה לפירוק – הנאמן מוסמך, בנעלי החברה, לוותר על חסיון עורך הדין לקוח בעניינים אלה:

"כחלק מתפישה רחבה של סמכויות החקירה של הנאמן, ובכל הנוגע לחברה בפירוק (להבדיל מהליך פשיטת רגל של יחיד), צמצמו בתי המשפט את החיסיון המוחלט ביחסי עורך דין-לקוח" […] "מהאמור עד כה עולה שבעל תפקיד זכאי לוותר על חיסיון עורך דין-לקוח ולקבל לידיו מסמכים שהם תוצר התייעצות עם יועץ משפטי חיצוני לחברה, וכן כפי שעמדתי על כך לעיל, שוועדת הביקורת והוועדות הבלתי תלויות הן אורגן מאורגני החברה".

בית המשפט מבחין בין המצב המשפטי בעת חיי החברה, שם קיים חסיון שהחברה אינה יכולה להסירו – לבין מצבה של החברה בפירוק:

"עת חיותה של החברה – יש לשמר חיץ ברור ושריר בין תוצריה הפנימיים לבין יתר נושאי המשרה, לרבות יתר חברי הדירקטוריון שאינם מכהנים בוועדות הללו. על-כן, אין לקבל טענה כי החברה היא בעלת חיסיון עורך דין-לקוח במקרים בהם הוועדות, כאורגן של החברה, נועצות ביועץ משפטי חיצוני. […] אולם, בעת חדלות פירעון, גורמי ההנהלה האמורים עזבו את החברה, ואלו 'מודחים' לטובת הנאמן"

במקרה הנדון הוכח בראיות שהיעוץ המשפטי ניתן לוועדות הדירקטוריון ולא לדירקטורים באופן אישי, ואולם נקבע, כי גם יעוץ אשר ניתן לדירקטורים לפי סעיף 266 לחוק החברות נחשב יעוץ לצורך ביצוע תפקידם, וגם במקרים כאלה הזכות לותר על החיסיון מוקנית לחברה – ולנאמן שמונה בנעליה:

"אני סבור שיש לראות את החברה כבעלים של החיסיון, במקרה של ייעוץ משפטי שניתן מכוח סעיף 266. ודוק, סעיף 266 לחוק החברות אמנם מקנה לדירקטור אפשרות לקבל ייעוץ מקצועי, אך לא מדובר בייעוץ אישי לצרכיו הפרטניים של הדירקטור. אלא – מדובר בייעוץ "לצורך ביצוע תפקידו", שמתמצה ברצון לפעול למען מימוש תכלית החברה. הנחה זו מתחדדת, באותם "מקרים מיוחדים" (כדרישת סעיף 266 לחוק החברות), כבענייננו, בהם החברה היא שמממנת את הייעוץ".

עם זאת נקבע, כי סמכות הנאמן אינה בלתי מוגבלת ולא יכול שתהווה "מסע דיג", ויש להגבילו אף במקרים שבהם ברור כי מדובר במהלך לאיסוף ראיות לקראת תביעה עתידית שתוגש.

הבקשה לרשות ערעור נדחתה והצדדים נדרשו להציג את המסמכים לבקשת הנאמן.

רע"א 6280/22 ענבר נ' נאור הנאמן לחברת איי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ (בפירוק) (פורסם בנבו, 18.4.23)

הפעלה כ"עסק חי" – חלוקת העוגה בין המממן לבין הנושים

בעל שליטה בחברה העמיד לה מימון כדי שתמשיך לפעול כ"עסק חי" בהליכי חדלות פירעון, ואולם המפרק סירב לשלם הוצאות אלה בדין הוצאות הליך, וטען לחוסר תום לב מצד בעל השליטה. בית המשפט העליון דחה את טענת המפרק. גם אם היה חוסר תום לב בפעילות בעל השליטה, אין בכך כדי להביא להפרת ההבטחה להשבת המימון, שאושרה בבית המשפט

חברה לפיתוח כלים מתקדמים ברפואת שיניים, נקלעה לקשיים כלכליים. בעל השליטה בחברה העמיד לה מימון לצורך הפעלתה כ"עסק חי" בהליכי כינוס נכסים. במקור תכנן בעל השליטה עצמו לרכוש את החברה כ"עסק חי" כנגד שעבודים שהיו רשומים לטובתו, אולם לאחר שבקשתו נדחתה, החל הליך פירוק, ומונה לחברה מפרק אחר.

המפרק החדש הצליח למכור את רכושה של החברה, אולם ביקש להתנער מההתחייבות להחזיר לבעל השליטה את המימון, בטענה שהתנהלותו בהליך ונסיונו לרכוש את החברה נעשו בחוסר תום לב. בית המשפט העליון דחה את הטענה, וקבע כי גם אם היה חוסר תום לב, אין הוא מצדיק הפרת ההבטחה שניתנה למממן, ולפיה כספי המימון יושבו לידיו בקדימות, בדין הוצאות ההליך. ונקבע:

"אין כל הצדקה שלא תינתן קדימות, כפי שהובטח בהחלטה שיפוטית, לכספי המימון שאיפשרו את הניסיון (שלא צלח) למקסם את הערך שניתן היה להפיק מהחברה […] אין אנו סבורים כי מדובר במי שניסה לרכוש את החברה ב'נזיד עדשים', ובכל מקרה אין בעניין זה כדי להצדיק שלילת העדיפות שניתנה, ובדין ניתנה, לכספי המימון שהעמיד בעל השליטה לטובת החברה בתקופת הכינוס הזמני, בו התנהלה החברה בחסות בית המשפט עובר לכניסתה להליכי פירוק".

עוד נדחתה טענה, ולפיה היעדר תועלת לנושים מההפעלה, מצדיק שלילת המעמד המובטח של הכספים. נקבע, כי בדיקה זו נעשית בעת אישור המימון ולא בדיעבד:

"השאלה האם יש להכיר בכספי המימון כהוצאות הליך חדלות הפירעון צריכה להיבחן במועד אישור תכנית ההפעלה על ידי בית המשפט, ולא על פי חוכמה שלאחר מעשה. לפיכך, העובדה כי תכנית ההפעלה לא הביאה לתוצאה המיוחלת אינה משמיעה את המסקנה כי יש לשלול מכספי המימון את המעמד המועדף שניתן להם בשעתו".

בנוסף נדחתה הטענה, ולפיה אין למימון מעמד מובטח – שעה שמדובר בהוצאות שהוצאו בהליך כינוס הנכסים, ולא בהליך הפירוק:

"הגם שמבחינה דיונית מדובר בהליכים נפרדים, הרי שמבחינה מהותית מדובר בהליכים הקשורים זה לזה, כאשר הליך הפירוק מהווה המשך ישיר ורציף של הליך הכינוס, כך ששניהם יחד מהווים במקרה זה את הליך חדלות הפירעון […] לפיכך, לצורך הכרה במעמד כספי המימון במסגרת הליך הפירוק, אין מקום בנסיבות העניין ליצור הבחנה בין שני ההליכים כאילו היו מנותקים זה מזה".

ולבסוף נקבע, כי אין להטיל על הצדדים הוצאות בהליך שנוהל בבית המשפט העליון. אף שעמדת הנושה לא התקבלה, הרי שהוחלט שלא להטיל עליה הוצאות בין היתר משום שהיא "ייצגה את אינטרס כלל הנושים, החורג מהאינטרס האישי שלה".

ע"א 8131/20 שחף נ' א.י אלקטרוניקה בע"מ (פורסם בהנהלת בתי המשפט, 14.2.23)

22 מליון ש"ח "אבודים" בקופות הגמל – המעסיק (בחדל"פ) לא יקבל את הכספים

מעסיקים הפקידו כספי עובדים בקופת גמל. כעבור שנים נקלעו לחדלות פירעון. בינתיים גם קופת הגמל החליפה ידיים, ולימים לא ניתן היה לאתר מיהם העובדים הזכאים לכספים. נאמני המעסיקים עתרו לקבל את הכספים חסרי השיוך בחזרה, לטובת הנושים. נקבע כי הכספים מוחזקים על ידי קופת הגמל בנאמנות עבור העובדים, ואין עילה להעברתם לקופת הנשייה

בקופת הגמל הלמן אלדובי הצטברו 22 מליון ש"ח שהופקדו לפני שנים על ידי מעסיקים – ובהם חברות קו אופ, קלאבמרקט ומגה, שלימים נקלעו להליכי פירוק. התברר כי בשל היעדר רישומים מתאימים, לא ניתן עוד לזהות את העובדים אשר עבורם הופקדו 22 מיליון השקלים, ומתוך כ- 15,000 חשבונות לא מאותרים – אותרו רק כ- 1,000 עובדים הזכאים לכספים.

במצב זה שבו מופקדים בקופת הגמל כספים אשר הופקדו על ידי המעסיקות, אך מוטביהן אינם ניתנים לאיתור, דרשו נאמני החברות המעסיקות את הכספים בחזרה, וטענו כי חדלות הפירעון של החברות המעסיקות מצדיקה איתור פתרון שיאפשר לחלק את הכספים שהצטברו בקופת הגמל, כך שיתווספו לקופת הנשייה, וייטיבו עם נושי המעסיקות.

בית המשפט קבע, כי לא חלה עילה שבדין להחזיר את הכספים למעסיקים שהפקידו אותן. נקבע, כי מדובר בכספים שהופקדו בידי הקופה בנאמנות עבור מוטבים, ואשר הוצאו ממסת נכסי החברות המעסיקות באופן שאינו מאפשר השבתם אליהן. בית המשפט דחה טענה שלפיה מדובר ברכוש הפקר שיש לנהלו באפוטרופוס הכללי, וקבע כי מדובר בנכסי נאמנות שבה הנהנה אינו ידוע.

בית המשפט דחה שלוש טענות שהעלו הנאמנים:

ראשית טענו הנאמנים, כי יש להקל עליהם את הנטל להוכיח כי הפקדות לקופת הגמל בוצעו על ידי החברות באופן שמזכה אותן בהשבה (למשל, אם הופקדו בטעות, או ביתר). בית המשפט דחה את הטענה תוך ניתוח נטל ההוכחה המופחת המוטל על נאמן בהליכי חדלות פירעון, וכן משיקולי מדיניות:

"טיפול בנחיתות האינפורמטיבית בה מצוי בעל התפקיד נעשה באמצעות מנגנונים חיצוניים לנטל ההוכחה, ואין הוא בא לידי ביטוי בהקלה בנטל ההוכחה המוטל על בעל התפקיד […]. זאת ועוד, גם כעניין של דין רצוי, הקלת נטל ההוכחה המוטל על מעסיק חדל פירעון המבקש למשוך כספים שהפקיד לזכות עובדיו בקופת גמל, עלולה להשפיע על התמריץ של מעסיקים לעמוד בחובת הדיווח התקין של פרטי העובדים עבורם הם מפקידים כספים […] זאת, מאחר שתוצאתה של הקלה כאמור בנטל ההוכחה תהא שדווקא מעסיק שהתנהלותו לקתה בחסר באופן שהוביל לכך שלא ניתן לאתר את העובדים לזכותם הפקיד כספים, יזכה ליתרון כלכלי בהשוואה למעסיק שהתנהל כשורה, בבחינת 'יצא החוטא נשכר'".

בנוסף טענו הנאמנים, כי חדלות הפירעון של החברות המעסיקות מצדיקה השבת הכספים לידי המעסיקות, משום שמדובר בסיטואציה מיוחדת שבה "השמיכה קצרה" ויש לערוך איזון מתאים לטובת נושי המעסיקות. טענה זו נדחתה גם היא, משנקבע שאין כל טעם בדין המצדיק העברת הכספים לידי החברות:

"עצם הימצאותן של החברות (המעסיקות) בהליכי חדלות פירעון אין בה כדי להקנות להן זכויות כלשהן בכספים המופקדים בקופות הגמל, לרבות ביתרות הכספים הבלתי מזוהים, אשר לא היו להן עובר לכניסתן להליכים אלו. תמיכה לכך ניתן למצוא גם בסעיף 26(א)(2) לחוק פיצויי פיטורים, הקובע כי סכומים ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים "אינם חלק מנכסי המעסיק במקרה של פשיטת רגל או פירוק" – ללמדנו כי גם המחוקק לא ראה בחדלות פירעונו של המעסיק כשיקול המצדיק הענקת זכויות למעסיק בכספים שהפקיד לטובת עובדיו בקופת גמל. כזכור, בדברי ההסבר לסעיף זה אף הובהר מפורשות כי הרקע לחקיקתו הוא מקרים בהם כונסי הנכסים של מעסיקים שפשטו את הרגל הצליחו לשים ידם על כספים שהופקדו בקופת גמל למטרת תשלום פיצויי פיטורים; וכי מטרתו למנוע הישנותם של מקרים אלו".

לעניין זה התייחס גם השופט מינץ בהערותיו לחוות הדעת הראשית:

"אכן, במסגרת דיני חדלות הפירעון נדרשת התייחסות מורכבת למכלול הזכויות של כלל המעורבים מנקודת מבט רב-צדדית מורכבת הכוללת בתוכה זכויות ואינטרסים נוגדים זה לזה. לא פעם, בית משפט של חדלות פירעון נדרש ליתן מתן מענה גמיש ויצירתי לבעיות שונות לא פשוטות המתעוררות חדשים לבקרים […] אולם אין משמעות הדבר כי הליך חדלות פירעון הוא בבחינת 'מטה קסם' אשר יש בידו לאיין זכויות במחי יד, הכל בשם אינטרס הנושים. הטענה כי "למען השלמות בעשיית הצדק" ראוי לאפשר לנושים ליהנות מאותם סכומים שהופקדו, אכן "שובת הלב" כפי שהגדירה בית המשפט המחוזי, אך אין בכוחה לרוקן מתוכנן הוראות ברורות של חוק, חקיקת משנה, נהלים ותקנונים".

קו הטיעון השלישי היה, שיש לפרש את ההוראות האוסרות על העברת כספים שהופקדו בקופות גמל בחזרה לידי המעסיק, באופן שונה במקום שבו מתברר כי זהות העובדים שלטובתם הופקדו הכספים – איננה ידועה. גם טיעון זה נדחה לאחר שביהמ"ש קבע בין היתר שהמחוקק היה מודע לאפשרות זו וקבע בחוק התייחסות מתאימה, שבהכרח אינה מביאה להשבת הכספים למעסיק.

סיומו של דבר – ערעור הנאמנים נדחה, נקבע כי הכספים הבלתי משויכים בקופת הגמל – לא יועברו לנושי המעסיקות. בית המשפט הנחה את קופת הגמל המשמשת כנאמנות לכספים, לפנות לבית המשפט המוסמך לקבלת הוראות כיצד יחולקו כספים אלה. באמרת אגב העלה בית המשפט את הרעיון כי כספים אלה יחולקו בין החוסכים הידועים, בייחוד לאור האופי השיתופי של הקופות שבמסגרתן הופקדו הכספים במקור, אשר היו אגודות שיתופיות.

ע"א 7606/19 מגה קמעונאות בע"מ נ' הלמן אלדובי קופות פנסיה וגמל בע"מ (פורסם בהנהלת בתי המשפט, 8.8.22)

השבוע בפסיקה: צו עיקול שמופנה למחזיק אחר, המחאת תביעה נזיקית לנאמן

מחזיק בנכס אינו חייב על פי צו עיקול שמופנה לאדם אחר, גם אם ידע עליו; אין מניעה להמחות זכות תביעה נזיקית של נושים במסגרת הסדר נושים; זכות סירוב בהתמחרות אינה יכולה "לכבול" את בית המשפט לאשר מכר במחיר נמוך; "הצצה מאחורי הפרגוד" בתביעת חוב שטרית

עיקול צד ג' הוטל אצל מחזיק שעתיד לקבל נכס של החייב, אך לא הוטל אצל מי שמחזיק בנכס. נקבע שלא ניתן לחייב את המחזיק הנוכחי לציית לצו עיקול שאינו מופנה אליו, גם אם ידע עליו.

"סדרי הדין הללו בנוגע לעיקול אצל מחזיק אינם אך תנאים פורמליים, כי אם מהותיים, יען כי פעולה לפיהם מצדיקה את הכוח הכופה של צו העיקול והפגיעה האפשרית בקניינו של המחזיק, הנמצאת בצידו (כך למשל, הבקשה לאישור העיקול יוצרת את החזית בין תובע לבין צד שלישי […] לכן, אין בעצם הידיעה של פלוני על קיומו של צו עיקול על נכס מסוים, המופנה כלפי מחזיק אחר, כדי לשכלל צו עיקול על אותו פלוני שבחזקתו נמצא הנכס".

בית המשפט הדגיש את החשיבות שבקביעת כללים ברורים בדיני עיקולים, עקב המעורבות והפגיעה הפוטנציאלית בצד שלישי, המחזיק, שאינו קשור לתביעה.

"בקשה זו מעלה את סוגיית חשיבותם של סדרי הדין הפורמליים והמהותיים לשם קבלת צו עיקול על נכסים הנמצאים בידי מחזיק. כך, לנוכח הפגיעה בקניינו של צד שלישי, אשר עלולה להיגרם בשל אי הקפדה על תקנות סדרי הדין העוסקים בהטלת עיקול. מסגרת זו מחייבת מתן ביטוי לאינטרס של התובע בתביעה כספית להיעזר במנגנון שיאפשר לו להוציא לפועל את תביעתו, היה ויזכה בה. יש לזכור כי צו עיקול הוא כלי נפוץ בתביעות רבות ומגוונות. מכאן, הדרישה כי הכללים בהוצאת צו העיקול ויישומו יהיו ברורים, פשוטים ומעשיים. הייתי משווה את העניין להצבת תמרורים לפני הנוהג בדרך. התמרור נועד לעשות סדר, למנוע תאונות ולאפשר לתנועה לזרום. בדומה, צו עיקול חייב לנוע בכבישי התביעה האזרחית. גם כאן חשוב הסדר לשם מניעת תאונות משפטיות ועל מנת לאפשר להליכים לזרום. סדרי הדין נועדו להשיג תכליות אלו".

בנסיבות אלה קבע בית המשפט כי צד ג' (קיבוץ) שידע על הטלת צו עיקול על נכס שמצוי בידיו, ולמרות זאת העבירו לחייב, לא פעל בניגוד לצו העיקול ואינו מחויב לשלם את הכסף למעקל.

רע"א 1919/20 קיבוץ גורדוניה חולדה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' בראל (פורסם בהנהלת בתי המשפט, 27.4.22).

המחאת זכות תביעה של נושים לידי נאמן

בית המשפט של חדלות פירעון רשאי לאשר הסדרים הכוללים בתוכן המחאת זכויות בנזיקין המוקנות לנושי חברה. במקרה זה הומחו זכויות תביעה המשותפות לנושים לנאמן שמונה לצורך הגשת התביעה.

בית המשפט ציין, כי המנגנון של המחאת זכויות תביעה לידי נאמן תביעות, יכול להיות מאושר הן במסגרת של הסדר נושים, והן במסגרת של תוכנית פירעון. נדחתה טענת נתבעים ולפיה סעיף 22 לפקודת הנזיקין שולל המחאת תביעות נזיקיות של נושים כלפי חברה, ונקבע כי יש לדון בכל מקרה לפי נסיבותיו:

"אציע לחבריי כי נבהיר באופן חד וברור שמנגנון המחאת זכויות תביעה לנאמן תביעות הזוכה לאישור בית משפט של חדלות פירעון במסגרת הסדר נושים (סעיף 350 לחוק החברות), וכיום גם במסגרת תכנית לשיקום כלכלי (סעיפים 80-92 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: חוק חדלות פירעון)) אינו עומד בסתירה לאיסור על המחאת זכויות בנזיקין, שעודו קבוע בסעיף 22 לפקודת הנזיקין. לפיכך, אין מניעה מבחינה משפטית-עקרונית כי בית משפט של חדלות פירעון יאשר הסדר נושים או תוכנית לשיקום כלכלי הכוללים מנגנון המחאת זכויות (ובכלל זה, גם המחאה של זכויות בנזיקין), כאשר השאלה האם ראוי לעשות כן במקרה הקונקרטי צריכה להיבחן על ידי בית המשפט של חדלות פירעון בהתאם לנסיבות העובדתיות-פרטניות של ההסדר המוצע".

נקבע, כי המחאת זכויות תביעה לנאמן יכולה להיעשות הן כשמדובר בזכויות תביעה של החברה חדלת הפירעון עצמה, והן כשמדובר בהמחאת זכויות תביעה של נושי החברה. בית המשפט מפרט את היתרונות שבריכוז תביעות הנושים בידי נאמן אחד:

"ככלל, עילות התביעה העומדות לנושים במסגרת הליכים מעין אלו הן מהסוג שראוי לרכזן בידי גורם אחד, שהרי הן משותפות לכלל הנושים, ולמצער לקבוצה גדולה שלהם, וממילא אין הצדקה, ולעיתים גם אין אפשרות מעשית, לניהולן בהליכים פרטניים […] חרף זאת, כאשר מדובר בעילות תביעה השייכות לנושים (להבדיל מעילות תביעה השייכות לחברה) אין בעל התפקיד רשאי לנהלן מכוח הסמכויות הנתונות לו ביחס לנכסי החברה (ובכלל זה עילות התביעה העומדות לרשותה). מנגנון המחאת הזכויות דרוש איפוא על מנת לאפשר ניהול משותף של תביעות הנושים, וזאת במיוחד כשקיימת קרבה בין תביעות אלה לתביעות החברה, ולו מהבחינה שבירורן מצריך היזקקות לאותה מסגרת עובדתית וראייתית".

באותו מקרה נדחתה בקשה לסילוק על הסף שהגישו נתבעים, אשר תקפו את מנגנון המחאת הזכות מן הטעם שהמחאה זו פסולה לפי סעיף 22 לפקודת הנזיקין.

ע"א 2840/21 נאמן להגשת תביעות מטעם משקיעים פרטיים של Brookland Upreal Limited נ' Deloite בריטמן זהר אלמגור ושות' (פורסם בהנהלת בתי המשפט, 26.4.2).

גבולות תוקפה של זכות ראשונים בהתמחרות

זכות "סירוב" במחיר הגבוה שהושג בהתמחרות, אינה כובלת את בית המשפט ואינה מחייבת אותו לאשר מכירה במחיר נמוך בהרבה מסכום השמאות.

נדחתה טענת שותפתו של החייב ולפיה יש לה "זכות סירוב" לרכישת הנכס במחיר הגבוה ביותר בהתמחרות. זאת משום הפער בין המחיר בהתמחרות לבין שווי הנכס, שמאליו לא היה מאושר על ידי בית המשפט.

"שיקול הדעת אם לאשר את הצעת המכר מסור לבית משפט של חדלות פירעון, ואין בהודעה שניתנה על מימוש זכות הסירוב כדי לכבול שיקול דעת זה או לעקרו. כזכור, תכלית הליכי מימוש נכס בהליך פשיטת רגל היא השגת התמורה המרבית בגין הנכס לשם פירעון חובותיו של החייב לנושיו. בית משפט קמא מצא בהחלטתו כי אישור המכר לפנינה בסכום של 1.5 מיליון ₪, חרף שוויו הידוע של הנכס, היה עולה כדי פגיעה מהותית בזכויותיהם של החייב והנושים לביצוע מכר בסכום ההולם את שוויו של הנכס, זאת באופן שישיא את קופת הנשייה. כך בפרט עת מדובר באחד מהנכסים העיקריים שמהם ניתן להיפרע בהליך דנן ובשים לב לגובה תביעות החוב שאושרו בעניינו של החייב".

בית המשפט אבחן בין מקרה זה לבין מקרים אחרים, שבהם הצעת הפדיון הוגשה לאחר שהמכר כבר אושר. בענייננו הובהר כי המכר טרם אושר, ובית המפשט גם לא היה מאשרו במחיר שהוצע הנמוך בהרבה מן השמאות.

בית המשפט נמנע מעריכת התמחרות ושמאות חדשה, לאחר שבמהלך הדיון שיפר מציע את הצעתו באופן שלקח בחשבון את עליית מחירי הנדל"ן מאז שנערכה השמאות.

עוד קבע בית המשפט, כי טענת אשתו ולפיה היא זכאית למחצית מהנכס, אינה מצדיקה עיכוב הליכי המכר למועד בלתי ידוע, והיא תוכל לקבל את חלקה מתוך תמורת המכר, ככל שתזכה בדין.

רע"א 1804/22 משוב שירותים בע"מ נ' עשוש (פורסם בבית המשפט העליון, 26.4.22).

"הצצה מאחורי הפרגוד" בביצוע שטר

סמכותו של הנאמן "להציץ מאחורי הפרגוד" תופעל באופן מצומצם גם בהליכים של ביצוע שטר. בית המשפט משווה בין ההסדרים שנקבעו להצצה מאחורי הפרגוד של פסק הדין ומחיל אותם גם בתביעה שטרית שלא הוגשה בה התנגדות. נקבע, כי עצם העובדה שלא הוגשה בתיק התנגדות על אף שהחייב ידע ממנו ואף שילם כספים על חשבון החוב, יש בה כדי לתת תוקף לויתור של החייב על טענותיו כנגד החוב, ויצירת שיהוי שאינו מאפשר בירור טענת החייב ולפיה השטר מזויף.

"בשום שלב של הליך ההוצאה לפועל המערער לא הגיש התנגדות לביצוע שטר החוב. על כך יש להוסיף כי במשך שנים ארוכות ננקטו נגדו הליכים שונים לרבות אזהרות ועיקולים, ואף נגבו ממנו סכומים לא מבוטלים לצורך כיסוי החוב הנטען. עולה אפוא כי המערער ידע על אודות הליך ההוצאה לפועל בעניינו והיה מודע לחוב המיוחס לו, וחרף זאת הוא בחר לוותר על טענותיו. אמנם, אין בעובדה שהמערער לא הגיש התנגדות לביצוע שטר החוב כדי להביא לקבלה אוטומטית של תביעת החוב שהוגשה נגדו, כפי שגם נקבע בעניין פלונית אליו הפנה המערער […] ואולם, ענייננו נבדל מעניין פלונית בכך שבענייננו, כפי שתואר לעיל, המנהל המיוחד ערך בדיקה מקיפה של תביעת החוב ובחן ראיות ומסמכים שונים אשר על בסיסם קבע את ממצאיו. בנסיבות אלה, אין בחוסר המעש מצד המערער כדי להצדיק פגיעה באינטרס ההסתמכות של הנושה על סופיות החוב הנטען".

כאמור, בין המשפט מתייחס לתביעת חוב המבוססת על בקשת ביצוע שלא הוגשה בגינה התנגדות, באופן זהה לזה שבו הוא מתייחס לתביעת חוב המבוססת על פסק הדין.

"ברי כי אין בהשוואה שערך בין החתימה המופיעה על גבי שטר החוב אל מול חתימתו כפי שהיא מופיעה במקומות אחרים, משום ראיה לכך שפסק הדין שעמד בבסיס הליך ההוצאה לפועל בעניינו ניתן תוך עיוות דין, תרמית או קנוניה. לא למותר להוסיף ולציין כי שטר החוב כלל את פרטיו המלאים של המערער, ובכלל זה את כתובתו ואת מספר חשבון הבנק שלו, מבלי שהמערער נתן דעתו לכך".

בנסיבות אלה נדחה הערעור שהוגש על ההכרעה שדחתה את טענות הזיוף של החייב.

ע"א 7753/21 בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בהנהלת בתי המשפט, 28.4.22).